荔湾区个人专利申请要注意哪些细节?
在公司注册商标时候很多人都会将商标和LOGO混淆,认为这两者不是一个东西吗?反正都是印在产品上的一个标志,可事实不是如此,今天就来和大家说说注册商标和LOGO的区别。
商标和LOGO本质区别:商标是经过国家广州商标注册的有效区别于其他产品或服务的标志,由图形、文字、中文、英文等一种或多种组合而成,受《商标法》保护。LOGO通常是图形,是创作者的美术作品,创作完成自动获得著作权。
公司注册商标和LOGO归属权不同:商标归属权为商标申请人,申请人可以为公司或者个人;logo则不同,设计者和所有人很可能不是同一个人,很多公司都是委托设计公司或者个人来设计logo,那么Logo作为一个委托作品,作品的著作权归属就会有两种情况,约定了就归委托人所有,如果没有约定,那么就归原设计者所有。
受保护期限不同:商标注册后有效期是十年,到期前可以续展延长使用年限,可以无限续展操作,这样受保护的时间也不会有限制。但是LOGO设计作为美术作品保护期限一般是50年。受保护的法律范围不同:公司注册商标受《商标法》保护而LOGO受《著作权法》保护。当LOGO成功注册商标,则同时受到《商标法》和《著作权法》的保护。当受到侵权时,受到《商标法》会比单纯受《著作权法》的保护力度大,但是如果logo没有注册成商标,且著作权属于创作者时,当logo被侵权,只有归属者也就是设计创作者才有权起诉,而商标所有权人可以直接以自己的名义起诉侵权保护自己的利益。
以上就是公司注册商标和LOGO的区别,建议当设计好LOGO后不仅要约定归属权,还要及时进行商标注册,否则发生侵权时不能有效保护自身的权益。
软件著作权又称计算机软件著作权,是对软件开发者或是其他软件权利人的一种保护权利。软件著作权是开发者在完成软件的创作了就产生了的,可以进行登记,也可不登记,实行的是自愿的原则。登记后是经过国家版权中心认证的,网上是可以查询的。那么,申请软件著作权有什么好处?下面来跟随小编一起看看。
申请软件著作权的好处:
1、防止别人对软件进行盗版;
2、能更好的宣传保护自己的软件产品;
3、如果软件著作权发生了争议,没有经过登记,著作权就很难证明自己作品的完成时间以及谁是著作权;
4、软件著作权是可以进行交易的,有版权会使软件价值倍增的;
5、能为公司减轻负担,软件著作权是可以做软件销售的退税,如果软件即征即退;
6、高新技术企业认定的时候需要公司有自己的知识产权,而软件著作权是公司自主研发拥有知识产权的证明;
7、有了软件著作权就可以进行销售该软件产品,并且还可以出版发行的。软件的市场竞争激烈,有不少盗版软件在销售,销售这些盗版软件的人可能是软件开发人员,他们如果发时间和经历研究你的软件逻辑思路,是可以按照你的逻辑思路进行重新编写软件的,这样是不会侵犯你的著作权。
商标标识和创意在申请前必须保密企业在申请广州商标注册前,必须注意商标标识的保密措施和相关创意,避免商标被他人注册。商标一经注册,企业要想重新获得商标,就必须面对一场持久的“战役”。金钱和时间都需要大量的投资和消费。企业在申请注册前,应当通过出版物、互联网、销售、商务谈判等方式,尽量避免在公众场合使用商标标识。在委托创作和合作创作过程中,企业还应当采取保密措施,避免创意泄露。换言之,当与第三方合作导致不可避免的披露相关的标志和想法时,也应事先作出保密协议,并保留相关的证据。商标查询是为了降低商标注册的风险。众所周知,商标被拒的最常见原因是相同或相似的商标。
尽管由于查询的盲目性和个人主观因素的判断,商标查询不能完全避免相似商标,但专业搜索查询可以提高商标注册的成功率。专业代理机构不仅可以帮助您检查该商标是否与之前核准注册的商标相似,还可以帮助您判断该商标是否重大,是否违反法律禁止。尽可能提高商标注册的成功率是非常重要的,因为商标复审周期比较长,如果不经查询就驳回申请,不仅是浪费和时间,在此期间可能会错过提前申请相应商标的机会。
在确保商标使用的商品或服务未经他人注册后,企业首先应申请这些类别的注册,以确保商标能够在核心商品或服务类别中使用。同时,还要注意相关品类的注册,即类似或相关商品或服务品类的注册,如:核心产品的上下游产品、产品相关服务领域、服务品类的主要产品,通常与产品等捆绑在一起或一起使用的产品。一方面,相关类别的注册可以扩大商标权人原有的专有权,保护核心商标不受侵犯,避免别有用心的人固守商誉,迷惑市场;另一方面,为今后企业在其他相关领域的拓展打下基础。
根据《商标法》,任何能够区分自然人、法人或者其他组织的商品和其他组织的商品的标志,包括文字、数字、字母、数字、立体标志、颜色组合、声音等,以及上述要素的组合,都可以申请注册为商标。企业申请商标注册时,必须将文字、图形、声音商标分开,从而有效地消除注册风险,提高审批率,并获得的保护范围。由于合并商标的任何部分在审查过程中不符合要求,所有商标将被驳回。由于汉字商标具有易调用、易记忆的特点,在各类商标中,汉字商标的可识别性最强,在商标体系中占据核心地位。
因此,企业应优先办理字符商标注册。在申请word商标的基础上,通过图形商标和声音商标的注册,企业商标制度将更加充实和完善。一般来说,一个原创的、美观的标志也可以得到版权保护。在一些案件中,法院认为:判断引文商标标识是否具有艺术作品,一方面要考虑标识是否给公众带来了与以往作品不同的“视觉”感受,另一方面要考虑商标标识是否具有艺术作品的,还要考虑标志的智力创造程度是否符合著作权法规定的基本高度。如果这两点得到了满足,商标标识也应该像作品一样受到著作权法的保护。
很多人往往误以为企业内部工作人员设计的商标,或者企业与设计师签订的合同,那么他们设计的商标的版权自然属于企业,这是一个很大的错误。事实上,商标标识的著作权归属应当在明确有效的合同条款中予以规定。因此,企业必须事先与商标设计者明确标识的著作权归属,否则,商标做大做强后容易产生经营隐患。另一方面,要注意保留创作稿件、委托创作合同,通过版权登记、时间戳、电子邮件、邮局信函等方式确定创作内容和创作时间,明确版权的设立时间、作者、权利人和作品内容。
企业注册成功并取得商标权后,仍不能掉以轻心。加强事后监督,定期检查商标公告。一旦发现其他企业在同一商品或者类似商品上申请与该企业注册商标注册相同或者近似的商标,必须及时向商标局提出异议,防止该企业的商标权受到侵犯。另一方面,通过商标监测,可以及时有效地获取商标续展情况和权利状况,防止因逾期未续展而撤销商标,或未经商标权人同意转让或许可。
商标使用证明文件是企业在经营过程中使用商标所形成的文件,包括相关的销售合同、发票、广告合同、发票、宣传册、产品照片、展览照片等,从长远来看,对初创企业建立商标使用证明文件具有重要意义及时。一方面,无论在商标驳回、异议、无效、撤回三个程序中,都需要提供商标使用的证据,为侵权时保护商标权提供有力的证据支持,从而有效打击侵权行为。
广州商标注册体制是我国商标法一贯坚持的体制,但该体制具有商标“抢注”与“囤积”的弊端,有学者认为,我国商标法应该改变当前规定的通过注册取得商标权的模式,明确规定注册不是取得商标的依据,而应借鉴采用使用体制的国家如美国、加拿大的做法,引进“实际使用”或“意向使用”作为取得商标权的依据。笔者认为,不能轻易否定商标注册制度。
首先,只要是采取商标注册体制的国家,注册本身就是取得商标权的方式。其次,“实际使用”或“意向使用”属于美国、加拿大等采用使用体制国家的商标法的规定,除非将我国商标法完全从采纳注册体制变更为使用体制,否则,这种借鉴本身非但不科学,甚至会导致我国商标法在商标取得体制上的混乱。所以,应针对上述弊端进行改造的前提下坚守商标注册体制。
可坚持以初步审定公告为公示基础的可归责性原则和拟制权利不可转让原则对相应的制度体系予以改造,即废弃先申请原则,增设未使用的注册商标禁止转让和公示前的使用人不承担停止侵权责任的制度,从而根除商标“抢注”和“囤积”现象。
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